原判決書的模式與庭審內容相分離,“審”與“判”沒有結合為一個有機的整體。這是改革行政判決書模式中應當解決的又一重要問題。筆者認為,判決書中必須體現出法庭所審的內容,使“審”與“判”密切結合在一起,才能使人們不會感到開庭是在演戲,也使判決書顯得更加具有說服力。要作到這一點,應當在判決書中增加下列內容:
(一)列明法庭中審查的各項證據
首先,根據被告負舉證責任的原則,應當先列明被告向法庭提供的證明其具體行政行為合法性的證據;其次,列出原告方針對被告舉證而提出的反證及其他證據;而后,列明第三人提供的證據;最后,列出法院依職權調取的證據。
有人對列明各項證據的寫法持有異議,認為太煩瑣,沒有必要。但筆者認為,證據是法院審理任何一個案件的基礎,若不列明案件中的證據,可以說整個判決書便成了無源之水、無本之木。并且對于當事人而言,他們最關心的是,自已所提交的證據是否為法庭所注視,是否有的證據被法庭所忽略。另外,就審判方式改革而言,我們正在由傳統的“查明客觀事實”的觀念向“查明證據事實”的觀念轉變,在判決書中列明證據,正是新的科學審理方式的需要。因此,在判決書中列明案件的各項證據是十分必要的。
(二)判決書中應當充分反映當事人的訴辯主張和理由
以往判決書中對當事人的訴辯主張和理由普遍寫得過于簡單,有的只是將起訴狀和答辯狀作了簡單的概括,而未將當事人在法庭中陳述、辯論的理由總結出來。而實際上起訴狀和答辯狀中,僅是當事人對案件很粗淺的意見,其實質內容和精華往往表現于法庭的陳述和辯論之中。因此,應當將當事人在法庭上所表達的意見結合起訴狀、答辯狀中的理由,加以總結整理,在判決書中充分反映出當事人的意見。
(三)判決書中應當表述法庭質證、認證的情況
法庭對于證據的采信,構成了判決的基礎。任何一個判決都是在法庭所確認的證據基礎上形成的,法庭對證據的質證和確認,在判決書中絕不是可有可無的東西,而應當是判決書中的重要組成部分。從世界多數國家法院的判決來看,無論大陸法系還是英美法系,也不論法官的寫作風格與水平,證據的質證和確認總是在判決書中占有重要的位置。而象我國以往的判決書中從不表述證據質證和采信的情況,則是十分罕見的。這種作法的弊端甚多:其一,判決書中反映不出庭審的情況,導致審與判脫離。其二,允許不說明質證與認證,就作出判決結論,極易導致司法專橫,為司法腐敗提供可乘之機。因為,判決書中不載明質證與認證,實際上是給了法官很大的自由裁量權,而且又不需要向當事人說明理由,武斷與專橫自然有機可乘;并且,這樣致使公開的庭審成為一個形式,不向當事人和公眾說明判決根據和理由即作出判決結論,實質上仍然是暗箱操作。其三,沒有證據的質證與認證的判決,不能向公眾展示公平與正義。判決中缺少了質證和認證,就無法進行說理和分析,也無法通過合乎邏輯的推理,得出案件事實與判決結果內在必然關系的結論。這樣的判決如何能讓當事人和公眾相信它是公正的呢?無論從司法的原則和公正原則上看,都應該并且必須在判決書中表明質證和認證的情況。這樣才能防止司法專斷和腐敗,有助于樹立法院的權威,贏得公眾的信賴。
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