我國《著作權法》和《軟件保護條例》都規定,侵犯著作權的,應當承擔包括賠償損失在內的民事責任,但對賠償數額的計算沒有規定。在眾多受著作權法保護的作品中,計算機軟件具有開發難度大、易于復制等特點,其經濟價值往往遠高于許多其他類型的傳統作品。因此,確定軟件著作權侵權賠償的一般計算標準并不容易。但是,我國民法的侵權賠償原則是損害多少,賠償多少,即完全賠償,不分故意或過失。軟件著作權侵權損失賠償額的計算應遵循三個基本原則,即:(1)不讓侵權人牟取非法利益;(2)足以有效制止侵權行為;(3)賠償著作權人因侵權造成的實際損失;軟件著作權侵權賠償的計算方法,根據《商標法》第三十九條和《最高人民法院關于商標侵權賠償數額和期限計算的批復》(1985年11月6日),可以參照我國有關商標侵權、專利侵權和不正當競爭的有關規定,在商標侵權案件中,被侵權人可以選擇下列計算方法之一確定賠償金額,賠償請求:(1)被侵權人可以根據其實際遭受的損失額請求賠償;(2)被侵權人可以將侵權人在侵權期間獲得的利潤(不含成本)作為上述兩種計算方法的賠償額,被侵犯者可以選擇任何一個,這是根據實際情況解決實際問題、保護商標權的有效途徑
根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件若干問題的答復》(12月29日,1992年):(1)被侵權人可以根據實際遭受的損失數額要求賠償。計算方法是:由于侵權人的侵權產品在市場上銷售,專利權人的專利產品銷售量減少,(2)被侵權人可以以侵權人在侵權期間獲得的利潤作為賠償數額。計算方法為:侵權人從每件侵權產品中獲得的利潤乘以市場銷售總額,即為侵權人獲得的利潤總額。(3)不低于專利許可證合理使用費的數額推定為專利權人的賠償。顯然,專利侵權(1)和(2)的方法與商標侵權(1)和(2)的方法相同;方法(3)在處理專利侵權時是獨特的。在專利侵權審判實踐中,法院有權根據案件的具體情況,選擇上述三種方式之一確定賠償數額。此外,法院還允許當事人協商采用其他公平合理的方法計算賠償金額
1993年12月1日施行的《中華人民共和國反不正當競爭法》第二十條第一款,規定:“經營者違反本法規定,給被侵權經營者造成損害的,應當承擔損害賠償責任。被侵權經營者的損失難以計算的,以侵權人在侵權期間獲得的利益為賠償數額;并承擔被侵權經營者為調查被侵權經營者的不正當競爭行為侵害其合法權益所支付的合理費用。”我國《反不正當競爭法》的上述規定確立了損失賠償額的計算原則:(1)被侵權經營者的損失,(二)侵權人在侵權期間獲得的利益,加上被侵權人為調查侵權人侵害其合法權益的不正當競爭行為所支付的合理費用。根據我國《反不正當競爭法》上述規定的精神,上述兩種計算方法在適用(1)時具有優先權,在不能適用(1)時,適用(2)軟件著作權侵權賠償的計算方法,我們也可以借鑒國外的做法。美國《著作權法》第504條規定了侵犯著作權的損害賠償標準:一是以著作權人的實際損害賠償額加上侵權人未計入實際損害賠償額的利潤為基礎。在確定侵權人的利益時,僅要求著作權人提供侵權人總收入的證據,并要求侵權人證明可抵扣費用和因著作權作品以外的其他因素取得的利益;第二種是法定損害賠償,每件作品應不低于250元,不超過1萬元。在著作權人承擔舉證責任的情況下,法院認定侵犯著作權是故意的,可以酌情將法定損害賠償金提高到5萬元以下。著作權侵權人承擔舉證責任的,法院認為著作權侵權人不知道也沒有理由相信其行為構成侵犯著作權的,可以酌情決定,將法定損害賠償金減至不低于100美元韓國計算機程序保護法第27條的相關規定是“侵權人因侵權而獲得的利益推定為權利人因侵權而遭受的損失”該內容對我有幫助 贊一個
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