侵權客體應在著作權法保護的范圍內。隨著科學技術的發展,著作權法保護的客體逐漸擴大,幾乎涉及到所有智力勞動的創造性成果。為了適應各種創作,適應未來可能發展的新的傳播方式,各國著作權法一般采用總則與列舉法相結合的方式,靈活運用。就所列作品形式而言,不外乎以下幾種:
(1)文學作品(包括文字和語言)
(2)音樂作品(包括歌曲和文字)(3)戲劇作品(包括配樂)(4)舞蹈和啞劇創作(5)圖片、雕刻品和版畫,等(6)攝影作品和圖片(7)電影和其他視聽作品(8)、地圖、技術和建筑制圖。隨著科學技術的發展,著作權法保護的對象范圍必須極大地擴大到涵蓋所有形式的作品,甚至在一些國家還必須擴大到錄音錄像、廣播電視節目和表演的相鄰權,著作權法保護的初衷是為了促進公眾的文化進步。因此,一方面有必要擴大著作權法的保護對象,另一方面有必要對排除對象作出詳細規定。著作權法應當保護的專有權。隨著著作權保護對象的擴大,著作權的種類也相應增加。一般來說,它包括以下幾項權利:復制權(1)、發行權(2)、租賃權(4)、展覽權(5)、表演權(6)、放映權(7)、信息網絡傳播權(9)、攝制權(10)、改編權,翻譯與編譯
除了上述經濟效益外,版權還蘊含著人的價值。雖然英美法系國家的著作權法對著作權人身權的內容沒有明確規定,但仍然受到習慣法觀念的保護,如違約、侵權、侵犯隱私、誹謗、不正當競爭等。美國《著作權法》規定,每個州都有權制定其他法律來規范《聯邦著作權法》沒有規定的范圍,也不排除著作權人身權的概念受害人應當享有著作權。原告提起侵犯著作權訴訟,應當首先證明自己享有著作權。我國不實行著作權取得必須經行政機關審查登記的制度,而是實行“創造”原則。作品創作完成后,作者即取得著作權。但在訴訟中,原告仍需證明其著作權的存在。著作權的存在,除上述應當屬于成文法保護的客體和權利的范圍外,原告還必須證明:(1)作品是原創的。著作權的取得不同于專利權的取得,它要求新穎性、創造性和實用性。只要版權是原創的,也就是說,(二)具有我國國民身份或者受我國著作權法保護的外國人、無國籍人,受害人必須證明對方侵犯了幾項受法律保護的特殊權利。復制、展覽、表演、發行等行為都是客觀存在的,侵權行為的發生容易判斷。但是,對于“剽竊”,也就是因為“思想”得不到保護,首先要把“表現形式”區別于“思想”作為保護對象。然而,抄襲不能局限于詞語的相似性。其判決難免有主觀價值判斷,缺乏客觀標準
被告人不應以“合理使用”原則作為抗辯理由。由于著作權法注重保護公益性,在一定程度上,即使未經許可擅自使用作品,被告仍可以“合理使用”作為抗辯理由。所有國家的法律都規定哪些行為是合理使用。此外,“合理使用”的判斷標準是:(1)使用的目的和性質,即,根據其商業用途或非營利的教育目的(2)受著作權法保護的作品的性質(3)在整個受保護作品中使用的數量和物質的比例(4)創作舞蹈作品后使用對受著作權保護作品經濟市場價值的影響,最好登記自己舞蹈作品的版權,這樣即使別人發現侵權,也能拿起法律武器維權。如果你對舞蹈作品侵權的構成要件了解不多,不妨咨詢一下法律ba的在線律師該內容對我有幫助 贊一個
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