一、侵權標的應當在著作權法保護范圍內。隨著科學技術的發展,著作權法保護的客體逐漸擴大,幾乎涉及所有智力勞動的創造性成果。為了適應各種創作,適應未來可能發展的新的傳播方式,各國著作權法一般采用總則與列舉法相結合的方式,靈活運用。至于所列作品的形式,只包括以下幾種:
(1)、文學作品(包括文字和語言)(2)音樂作品(包括音樂和詞)(3)戲劇作品(包括配樂)(4)舞蹈和啞劇創作(5)、圖片、雕刻和版畫,等(6)攝影作品和圖片(7)電影和其他視聽作品(8)地圖、技術和建筑圖形。隨著科學技術的發展,著作權法保護的對象范圍必須極大地擴大到涵蓋所有形式的作品,甚至在一些國家還擴展到錄音錄像、廣播電視節目和表演的相鄰權[8],著作權法保護的初衷是為了促進公眾的文化進步。因此,它一方面擴大了著作權法保護的主體,另一方面也必須對排除客體作詳細規定
隨著著作權保護客體的擴大,著作權權利的種類也相應增加。一般來說,它包括以下幾項權利:復制權(1)、發行權(2)、租賃權(4)、展覽權(5)、表演權(6)、放映權(7)、信息網絡傳播權(9)、攝制權(10)、改編權,翻譯和匯編。除了上述經濟利益外,版權還具有人文價值。英美法系國家的著作權法雖然沒有對著作權人身權作明確規定,但仍然受到習慣法觀念的保護,如違約、侵權、侵犯隱私、誹謗、不正當競爭等,美國著作權法規定,各州有權另行制定法律,對聯邦著作權法未規定的范圍進行規范,不排除人身權的概念。原告提起侵犯著作權訴訟,應當首先證明自己有著作權。我國沒有實行著作權必須由行政機關先行審查登記的制度,而是采取了“創造”原則。作品創作完成后,作者即取得著作權。但在訴訟中,原告仍需證明其著作權的存在。著作權的存在,除上述應當屬于成文法保護的客體和權利的范圍外,原告還必須證明:(1)作品是原創的。著作權的取得不同于專利權的取得,它要求新穎性、創造性和實用性。只要版權是原創的,也就是說,(二)具有中國公民身份或者受中國著作權法保護的外國人、無國籍人,受害人應當證明對方侵犯了多項特殊權利受法律保護,即復制、展覽、表演、發行都是客觀行為,因此容易判斷侵權行為是否發生。但是,對于“剽竊”,也就是因為“思想”得不到保護,首先要把“表現形式”區別于“思想”作為保護對象。然而,抄襲不能局限于詞語的相似性。其判決必然具有主觀價值判斷,缺乏客觀標準,被告人不得以“合理使用”原則作為抗辯理由p>
由于著作權法側重于保護公益性,在一定程度上,即使未經許可使用作品,被告仍可以“合理使用”作為抗辯理由。所有國家的法律都規定哪些行為是合理使用。此外,“合理使用”的判斷標準是:(1)使用的目的和性質,即,根據其商業用途或非營利的教育目的不同,(2)受著作權法保護的作品的性質,(3)在整個受保護作品中使用的數量和物質的比例,(4)使用對受著作權保護作品的經濟市場價值的影響,著作權侵權是一種侵權行為一種侵害他人合法權益的行為,侵權人此時應當承擔相應的侵權責任,包括但不限于停止侵權、賠禮道歉、銷毀侵權產品、賠償損失等,其中構成犯罪的,將依法追究肇事者的刑事責任。至于什么樣的行為構成侵犯著作權,結合以上五個方面可以大致界定侵犯軟件著作權罪的量刑標準是什么,侵犯著作權的法律責任是什么
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