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試論當前醫療事故糾紛案件審理的幾個焦點問題

來源: 律霸網整理?寧司 · 2020-07-14 · 243人看過

當前,法院對醫療事故糾紛案件的處理在事故認定、責任劃分、法律適用、賠償項目等方面具有許多不同觀點,導致同一案件在不同的法院具有不同的處理結果,賠償額的懸殊十分巨大,嚴重地影響了執法的統一性和公正性。為了解決這個問題,筆者在對相關的法律法規進行認真研究的基礎上,發表以下觀點,旨在拋磚引玉,與同仁商榷。

  一、醫療事故責任的認定問題

  醫療事故的責任認定,就是要通過醫療事故技術鑒定機構的鑒定,主要解決是否屬于醫療事故,認定醫療事故的責任程度大小。
針對醫療事故責任認定專業性強的特點,《醫療事故處理條例》〔簡稱《條例》〕第三章規定:醫療事故技術鑒定的機構是醫學會。那么,醫學會就是醫療事故技術鑒定的法定機構。只有醫學會專家組作出的鑒定結論才是最權威的、具有最高法律效力的結論,其他機構無權認定。

  《條例》第三十一條第二款第四、五、六、七項規定:“專家組作出鑒定結論以后,要制作醫療事故技術鑒定書,鑒定書應當包括以下主要內容:……醫療行為是否違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門規章和診療護理規范、常規;醫療過失行為與人身損害后果之間是否存在因果關系;醫療過失行為在醫療事故損害后果中的責任程度;醫療事故等級……”這些結論只有醫學會具有相當專業水平的醫療專業技術人員,才能作出,其他人員不具有法定的行為能力。而這些問題的正確解決,對于具體案件的處理結果具有決定性的影響。

  針對這個規定,從事司法實踐工作的人就提出不同意見,他們認為:如果醫療事故交給鑒定機構以鑒定的方式解決這些問題,法院審理這種案件還有什么意義?將法院置于何種地位?本人認為這是一個執法理念的問題。

  首先,當事人訴訟解決糾紛,是在人民法院的主持下,通過確保司法程序的公正來追求實體公正的審理結果。司法實踐證明,沒有程序上的公正,就不可能有實體上的公正。因此,法院對這種案件的依法審理,在保障程序的公正性方面具有無可替代的作用。如果當事人對鑒定結論有不同意見,且有不同意見的相關證據,在理由充分的情況下,法院可以認定鑒定結論的程序違法,確認鑒定結論無效,委托重新鑒定等等,這些在保障程序的公正性方面,是其他機構不能取代的。

  其次,審判人員、檢察官、律師雖然是法律方面的專業人員,即使對法律的理解和適用方面具有高超的認識水平,但是,對自然科學知識的認知和理解具有很大的局限性,如果只強調司法權的權威性,不尊重自然科學,特別象醫學這樣的經驗科學,作出的判決結果將有可能違反科學,甚至是滑稽可笑的,這樣的判決結果也是根本站不住腳的。

  其三,把鑒定權和審判權有效分離,正確區分鑒定人、審判人員的角色定位和各自職責,有利于相互制衡,實現司法公正。

  因此,將醫療事故的責任認定交給鑒定機構以鑒定的方式確認,由鑒定機構判定是否屬于醫療事故及事故責任大小,更加有利于這類糾紛的正確解決,法院通過審理這類案件,對鑒定機構的鑒定行為的合法性進行審查,保障程序的公正性意義重大,其作用無可替代。

  二、法院不能直接認定醫療事故責任,自由裁量事故的責任大小

  在醫學會的鑒定結論中,有些事故是一級甲等〔患者死亡〕的事故,但是,鑒定結論中只認定醫院方面承擔輕微責任。對此,有些法官、律師憤憤不平,認為患者都死了,醫院方面還是輕微責任根本說不過去,醫學會的這個鑒定結論是錯誤的,所以就出現了判決書改變醫學會對醫院方面事故責任大小程度認定的結論,自由裁量醫院方面為主要責任或全部責任的情況。

  持這種裁判理由的法官認為:醫學會醫療事故鑒定書中的醫方承擔輕微責任的問題,這僅是衛生行政部門對發生醫療事故的醫療機構和醫務人員作出行政處理的依據,實質是對醫療事故原因力大小的客觀描述。但是根據民法原理,侵權責任大小的認定,不僅考慮原因力的大小,同時要首先考慮行為人是否有過錯等等……本人認為這個理由是不能成立的。

  首先,醫學會鑒定為醫療事故,就已經確定了醫方具有醫療過失的過錯,對此醫患雙方沒有異議,但對醫院方面過錯責任大小程度的認定也是一個專業性很強的問題。有些患者的疾病非常嚴重,在入院治療之前生命就已經危在旦夕,或者有些病情已經出現了不可逆轉的情況,對這種患者即使醫療方法得當,沒有過失,也難以挽回其生命,根本不可能康復。如果把醫師對這種患者治療上存在的輕微醫療過失歸咎為事故致死,判定醫院方面承擔全部責任或主要責任,顯然是不當的。因此,患者死亡的直接原因是嚴重疾病或特異體質所致,還是醫療過失所致,是確定是否屬于醫療事故及事故責任大小的關鍵,而這個結論的作出,需要很高的專業技術要求,因此也只能依賴于醫學會的鑒定結論。

  其次,醫療事故處理,必須進行原因力分析,只有原因力分析才是確定責任大小的唯一依據,在醫療事故案件處理上,進行原因力分析,就是貫徹“事故參與度” 的原則,它的目的是直接確定事故與行為之間因果關系的大小,而因果關系與過錯責任程度的大小之間是辯證統一的關系,因果關系緊密,則醫方過錯顯然就大,相反則小。所以對待醫療事故糾紛,只通過原因力分析(具體表現在醫療事故鑒定書中對醫方承擔責任程度的明確),就可得出過錯大小的結論,根本無需另行探究主觀過錯。醫學會鑒定的全部內容,就是認定事故性質,分析過錯責任大小,從而得出鑒定結論。假如審判人員撇開醫學會“醫院方面輕微責任”的鑒定結論,把醫院方面的輕微責任判為主要責任明顯不當,這種判決結果是對醫療法學理論的曲解。

  其三,醫療事故技術鑒定書在民事訴訟中是作為法定證據形式出現的,這個證據是眾多專家集體智慧的結晶,他體現了一個專業群體對某一具體案件所涉及的專業問題高度統一的專業認識水準。如果非專業人員推翻專業人員的鑒定結論,實際上就是對醫療專業科學性的一種否定。審判人員即是法學領域的內行專家,但不一定就是醫學科學的內行專家,所以對如此專業性很強的醫學問題,只能完全依賴于醫學專家的鑒定。如果法院對鑒定結論有疑義,只能委托上級鑒定機構重新鑒定,而不能撇開鑒定結論,由法官自由裁量事故性質和事故責任大小,更不能直接改變鑒定結論。

  三、醫療事故等級程度和事故責任程度的劃分

  事故等級程度不等同于事故責任程度。事故等級程度,是指在醫療事故成立的前提下,患者在治療結束以后的健康狀態,如:死亡、重度殘疾、中度殘疾、功能障礙程度、輕度殘疾或其他人身損害的狀態〔見《條例》第四條所列舉的情形〕。根據患者健康狀態的不同,劃分為不同的等級。而事故責任程度,是指醫師的過失行為對患者發生事故的原因力大小及參與程度多少,也即醫師的醫療過失對引起患者死亡、殘疾、功能障礙所起作用的程度。對于醫師的過失行為與患者的等級程度之間只有進行原因力和參與度的分析,才能準確確定責任程度的大小,這是科學地劃分醫療事故責任程度的唯一方法。

  對于事故責任的程度,按照患者在事故后健康狀態的等級程度與醫方行為之間因果關系的大小,采用國際上通行的“事故參與度原則”進行認定。根據該原則,中國科技文化出版社2005年2月出版的《最新醫療事故分級標準解讀與事故責任認定及賠償金額計算標準實用全書》(彭志源主編)對這個問題有比較透徹的分析論述。
在醫療事故案件處理上,進行參與度和原因力分析,就是貫徹“事故參與度”的原則,確定事故與行為之間因果關系的大小,基于因果關系與過錯責任大小之間是辯證統一的關系,所以,通過醫療事故鑒定對醫療事故進行原因力分析,明確醫方承擔責任的程度,就可得出醫院方面過錯大小的結論。

  法學理論把民事責任劃分為全部責任、主要責任、同等責任、次要責任和輕微責任五個檔次,醫療事故責任作為民事責任的范疇,對其責任程度的劃分也不能離開這種方式。

  實踐中按照百分比劃分責任程度,確定賠償額的做法是:全部責任的賠償額為100%;主要責任的賠償額為60%-90%;同等責任的賠償額為50%;次要責任的賠償額為40%-20%,輕微責任的賠償額為20%以下。在這個比率的范圍之內,法官根據案件的具體情況,自由裁量賠償的額度。

  四、醫療事故賠償的法律適用

  處理醫療事故是適用《條例》,還是《民法通則》或者是最高法院《關于人身損害賠償的司法解釋》〔下稱《解釋》〕,在實踐中一直爭論不休,而且在具體案件的處理上也各有所異。由于法律適用的不同,導致實體問題的處理結果千差萬別,因此有必要對醫療事故賠償的法律適用問題認真研究。

  要解決好這個問題,必須要搞清國務院的《條例》和最高法院《解釋》與《民法通則》之間的法律關系。

  首先,《民法通則》是全國人大制定的法律,屬于上位法,《條例》和《解釋》是國務院和最高人民法院根據《民法通則》的原則性規定,分別制定的行政法規和司法解釋,屬于下位法,下位法是根據上位法制定的,在下位法與上位法不矛盾的情況下,下位法規定的比較具體,比上位法的操作性更強,實踐中可以直接適用下位法。

  其次,《條例》屬于國務院的行政法規,《解釋》屬于最高人民法院的司法解釋,《條例》和《解釋》具有同一級次的法律效力,不存在誰可以否定誰,誰應當服從誰的問題,它都是人民法院判決案件適用的依據。從人民法院的角度看,兩個都應當執行,只是案件不同,側重點有所不同。

  其三,《解釋》規定的屬于一般民事侵權,無論是故意侵權案件還是過失侵權案件,在一般情況下的處理都是完全適用的。相對于《解釋》而言,《條例》規定的是特殊民事侵權。它是專門針對醫療機構中發生的醫療事故這種過失侵權案件的特殊情況制定的,不規制其他案件的處理。《條例》的特殊性表現在:醫療事故糾紛案件具有不同于其它侵權案件的特殊情況,它是基于患者病患體質的特殊情況、必須接受治療的客觀需要、醫方不能推卸治療責任和醫方在醫療創新方面所承擔的醫療風險因素等等許多特殊情況制定的,旨在保護所有不特定的患者的利益和醫療機構合法權益的一部行政法規。《解釋》在制定的過程中不考慮《條例》中的這些特殊因素,不針對或者不特指醫患雙方的這種主體的特殊性。所以,在《條例》這個專門的行政法規已經出臺的今天,法院在判案時只能適用《條例》的規定。

  其四,《條例》作為行政法規,規定了民事責任,且頒布于全國統一執行,已經成為處理這類特殊糾紛的權威立法,有些專家學者雖提出不同意見,認為國務院不應當規定民事責任,特別是《條例》中對賠償范圍、項目和賠償額規定的非常具體,超出了國務院的立法職權,本人認為:法律并沒有剝奪國務院對民事行為的規制權。同時,法律也沒有授予最高人民法院對民事行為的規制權。因此,在我國的《民法典》沒有出臺以前,在各種糾紛的解決機制方面的立法還不健全的情況下,在全國人大常委會、國務院、最高人民法院沒有否定《條例》的效力和合法性的情況下,誰也無權否定行政法規的有效性,法院更不能以個案判決的形式修改立法。即使有些專家學者對《條例》立法的合法性提出質疑,在《條例》沒有廢止或修改前人民法院必須執行。審判人員在處理具體案件的過程中,不應當對《條例》的效力提出質疑,更不能無視《條例》的存在,直接適用《民法通則》和最高法院的這個《解釋》。

  正因為如此,最高人民法院早在2003年1月6日就下發了《關于參照〔醫療事故處理條例〕審理醫療糾紛民事案件的通知》(法〔2003〕20號)。該《通知》第一條規定:“《條例》施行后發生的醫療事故引起的醫療賠償糾紛,訴到法院的,參照條例的有關規定辦理;因醫療事故以外的原因引起的其他醫療賠償糾紛,適用《民法通則》的規定。” 這個《通知》已經對醫療事故案件處理適用法律的問題講的非常明確,各級人民法院應當執行而不應質疑。

  五、死亡補償金不能列為醫療事故賠償項目

  《條例》第49條至52條專門規定了醫療事故的處理原則、賠償項目和賠償標準。《條例》中沒有死亡補償金這個賠償項目,絕不是立法上的疏忽。

  在《解釋》出臺之前,立法機關對“死亡補償金”的立法原意解釋為是對死者家屬的精神撫慰金〔見《消費者權益保護法》、《產品質量法》等〕。《條例》第五十條第十一項專門規定了精神損害撫慰金這個項目,如果再將《解釋》中的“死亡補償金”列入醫療事故的賠償項目,就會出現賠償項目的重復。《解釋》出臺以后,有些專家又將“死亡補償金”解釋為“對死者財產收益減少的補償”。本人認為,無論誰的解釋,都是學理解釋,不屬于司法解釋。在正式解釋〔立法解釋、司法解釋〕沒有出臺以前,在《條例》沒有修改以前,只能執行《條例》。故,死亡補償金不能列為醫療事故賠償項目。 ?

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