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單位犯罪罰金我國法律都有哪些規(guī)定?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 400人看過

單位犯罪作為我國近代才有的犯罪案件,對社會和國家的危害比較大,社會影響和對社會安定造成一定的影響。我國相關(guān)單位在辦理這類案件時,對這類犯罪者都予以嚴(yán)懲,以此來震懾犯罪者的犯罪行為。那單位犯罪罰金我國法律都有哪些規(guī)定呢,下面小編就為你進(jìn)行解答。

一、單位犯罪罰金怎么交

我國刑法第31條規(guī)定了關(guān)于單位犯罪的處罰原則,即“單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員判處刑罰,本法分

則和其他法律另有規(guī)定的,依照規(guī)定。”由此可見,我國刑法總則對單位犯罪采取的是以雙罰制為原則,以單罰制為例外的處罰模式。在雙罰制的處罰模式下,既處罰單位本身,又處罰單位內(nèi)部的相關(guān)責(zé)任人員。就適用的刑種而言,對單位本身只能判處罰金刑,這在立法上是明確的;但對于單位成員刑事責(zé)任的規(guī)定,刑法總則只是概括地規(guī)定“判處刑罰”,并沒有明確可以適用的具體刑種范圍,而從刑法分則有關(guān)條文的規(guī)定看,對單位犯罪中責(zé)任人員的具體處罰模式并不盡一致,立法上設(shè)置了兩種不同的模式:

第一種是對單位相關(guān)責(zé)任人員依照自然人犯該罪的條文規(guī)定處罰。如刑法第186條規(guī)定:“銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件,造成較大損失的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成重大損失的,處5年以上有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前兩款的規(guī)定處罰。”根據(jù)該條的規(guī)定,如果單位犯違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪,除對犯罪單位判處罰金外,還應(yīng)處罰單位中的相關(guān)責(zé)任人員;而對單位中責(zé)任人的處罰,在判處自由刑之外,還要并處一定數(shù)量的罰金。除了刑法186條以外,刑法分則中還有一些條文以這種方式規(guī)定,如第187條、211條、220條等。

第二種是是對單位的相關(guān)責(zé)任人員明確規(guī)定單獨(dú)的法定刑。如刑法第158條規(guī)定的虛報注冊資本罪,對自然人犯該罪的,既判處自由刑,又判處罰金;而對單位犯該罪的,則只對單位判處罰金,對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員只判處自由刑,不并處罰金。

現(xiàn)行立法對單位犯罪中責(zé)任人員的罰金刑適用標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,在一定程度上有損立法的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性,而且在客觀上不利于罰金刑的有效執(zhí)行。我們認(rèn)為,從立法完善的角度看,對于實行雙罰制的單位犯罪,應(yīng)只對單位判處罰金,對單位中的責(zé)任人員則只適用自由刑,不應(yīng)再適用罰金刑。理由如下:

首先,單位犯罪具有不同于自然人犯罪的特殊性。單位犯罪是基于單位意志、為了單位利益而實施的一種犯罪,其刑事責(zé)任具有整體性的特點(diǎn)。單位責(zé)任人員與單位組織之間不是共同犯罪的的關(guān)系,單位責(zé)任人員是單位意志的執(zhí)行者,其意志受到單位意志的左右。所以,在單位犯罪中,犯罪主體應(yīng)是單位這一整體,單位責(zé)任人員并不是獨(dú)立的、完整的犯罪主體,單位犯罪的刑事責(zé)任應(yīng)由單位這一組織體和單位內(nèi)部的責(zé)任人員分擔(dān),因此,無論單位本身還是其責(zé)任人員,應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任都應(yīng)是有一定的范圍和界限的。根據(jù)刑法學(xué)基本原理,對一項犯罪事實可重復(fù)適用同種刑罰的情況,只有在共同犯罪中才存在,并且適用的前提是有兩個或兩個以上的犯罪主體存在,單位犯罪顯然不屬于此種情況,因此,對單位犯罪中單位和自然人同時適用罰金的做法是不符合刑法學(xué)原理的。

其次,對單位犯罪中責(zé)任人員判處自由刑同時處以罰金有失刑法的公正性。一方面,單位犯罪的違法利益是歸單位所有,理應(yīng)由單位本身而非單位成員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)懲罰的法律后果。另一方面,單位犯罪中相關(guān)責(zé)任人員的主觀動機(jī)畢竟是為單位謀取利益,在犯罪行為造成的社會危害同單純自然人犯罪造成的社會危害大致相當(dāng)?shù)那闆r下,其主觀上的人身危險性顯然要小于后者。因此,如果對單位犯罪中的責(zé)任人員在判處自由刑的同時判處罰金,就會比單純自然人犯罪的處罰要重,這不符合刑法的公正性要求,也不利于實現(xiàn)立法者設(shè)定罰金刑的目的。

鑒于以上原因,筆者認(rèn)為在將來修改刑法時,應(yīng)對刑法中的有關(guān)條款進(jìn)行修改,取消在雙罰制模式下對單位犯罪中的責(zé)任人員同時適用罰金刑的規(guī)定。不過,在現(xiàn)有立法框架內(nèi),對于刑法采取前述第一種立法模式的,仍應(yīng)對單位責(zé)任人員并處罰金,這是罪刑法定原則的要求。當(dāng)然,法官在自由裁量權(quán)的范圍內(nèi),可以根據(jù)案件具體情況酌情予以從輕處罰,亦即對單位責(zé)任人員判處的罰金數(shù)額一般應(yīng)低于對單位判處的罰金數(shù)額。

二、單位犯罪的罰金標(biāo)準(zhǔn)是多少

罰金刑的裁量根據(jù)是指法院對犯罪人是否處以罰金以及確定罰金具體數(shù)額的根據(jù)。從各國刑事立法的規(guī)定來看,主要有三種不同的模式:

一是以犯罪情節(jié)為根據(jù),即根據(jù)犯罪情節(jié)的輕重決定是否選科罰金,以及判處與之相適應(yīng)的罰金。此種立法模式以日本等國的刑法為代表。

二是以犯罪者的經(jīng)濟(jì)狀況為根據(jù)。如蒙古刑法典第41條第2款規(guī)定:“罰金的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)由法官依據(jù)被判刑人的財產(chǎn)狀況來決定。”巴西的刑法典也有類似規(guī)定。

三是以犯罪情節(jié)為基礎(chǔ),參考犯罪人的經(jīng)濟(jì)狀況決定罰金額。例如前蘇俄刑法典第30條規(guī)定,“罰金的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)根據(jù)所犯罪行的輕重程度,并考慮犯罪人的財產(chǎn)狀況”。

在我國刑法修改過程中,國內(nèi)多數(shù)學(xué)者主張采取上述第三種立法模式,即確定罰金數(shù)額應(yīng)在考慮犯罪情節(jié)的同時,適當(dāng)考慮被告人的經(jīng)濟(jì)狀況等因素。他們認(rèn)為,完全以犯罪情節(jié)為根據(jù)的立法模式,過分從形式上強(qiáng)調(diào)了“法律面前人人平等”及“罪責(zé)刑相適應(yīng)”原則,但沒有注意到犯罪人所擁有的財產(chǎn)懸殊及適用罰金刑時的不平等,同時這種方式有時因無法執(zhí)行而落空。可以說,法律的權(quán)威性在很大程度上體現(xiàn)在法律的執(zhí)行效果上。正如刑事古典學(xué)派的代表性人物貝卡利亞所言:“對于犯罪強(qiáng)有力的約束力量不是刑罰的嚴(yán)酷性,而是刑罰的必定性……即使刑罰是有節(jié)制的,它的確定性也比聯(lián)系著一線不受處分的希望的可怕刑罰所造成的恐懼更令人印象深刻。因為,即使是最小的惡果,一旦成了確定的,就總令人心悸。”因此,罰金刑同死刑、自由刑一樣,一旦判決,必須得到不折不扣的執(zhí)行,否則法律的嚴(yán)肅性和權(quán)威性就無從談起。并且,在司法實踐中,審判人員在確定罰金數(shù)額時,考慮更多的是刑事被告人的經(jīng)濟(jì)狀況和判決罰金的可執(zhí)行性。

1997年修訂后的刑法典,并沒有采納上述觀點(diǎn)。新刑法第52條規(guī)定:“判處罰金,應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。”可見,就立法規(guī)定來看,采取的是前述第一種立法模式。不過,最高人民法院后來從更為務(wù)實的立場出發(fā),以司法解釋的形式在一定程度上吸納了上述觀點(diǎn)。最高人民法院《關(guān)于適用財產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第2條規(guī)定,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié),如違法所得數(shù)額、造成損失的大小等,綜合考慮犯罪分子繳納罰金的能力,依法判處罰金。這一規(guī)定顯然接近于述第三種立法模式。

以犯罪情節(jié)為主、兼顧犯罪人支付能力的主張,從表面看,既有利于體現(xiàn)刑法的公正性,又有利于提高罰金刑的執(zhí)行率,似乎是一種比較理想的做法。但從實際看,這種觀點(diǎn)由于過于理想化,操作起來很難把握。因此,筆者并不同意這種觀點(diǎn),理由如下:

第一,倡導(dǎo)此根據(jù)的學(xué)者認(rèn)為,這是刑罰個別化的體現(xiàn)。所謂刑罰個別化,正如李斯特主張的,刑罰輕重不能僅僅根據(jù)犯罪的客觀危害事實,而應(yīng)以犯人的性格、惡性、反社會性或危險性的強(qiáng)弱為標(biāo)準(zhǔn)對犯人進(jìn)行分類,并據(jù)此實行刑罰個別化,以期達(dá)到社會防衛(wèi)的目的。刑罰個別化主要是與其人身危險性聯(lián)系在一起的。顯然,被告人的財產(chǎn)支付能力與人身危險性無關(guān),不屬于刑罰個別化的內(nèi)容。這就如同對被告人判處自由刑一樣,顯然,年輕人可能比年長者活得時間更長,即服刑能力有大小之分,難道為貫徹刑罰個別化的精神,在犯同樣罪行時,對年輕人就應(yīng)判處較長的自由刑刑期?

第二,倡導(dǎo)此根據(jù)的學(xué)者根據(jù)邊沁的罪刑相稱的刑罰思想,即“同樣的刑罰加之于不同的犯罪人,其感受和效果是不同的。同樣的財產(chǎn)刑對富人無足輕重,對窮人則沉重不堪”,因此認(rèn)為以支付能力為根據(jù)才能達(dá)到實質(zhì)平等。但筆者認(rèn)為,以罰金的可執(zhí)行性來確定罰金數(shù)額,是典型的倒果為因,首末倒置,不符合邏輯學(xué)的基本規(guī)律。同時,在司法實踐中,也容易造成同一行為卻處以不同的刑罰的后果。那么,身為富人的被告人也許就會想方設(shè)法隱匿財產(chǎn),造成無支付能力的假象,這有礙于刑罰的公平與公正。

第三,對被告人的財產(chǎn)狀況進(jìn)行詳盡的調(diào)查是以犯罪人的支付能力為根據(jù)進(jìn)行罰金刑的裁量的基礎(chǔ)。但由于我國目前尚未推行財產(chǎn)狀況隨卷移送制度,偵查機(jī)關(guān)在偵查過程中也沒有把調(diào)查收集犯罪嫌疑人經(jīng)濟(jì)狀況方面的材料作為偵查的一項內(nèi)容,確定刑事被告人經(jīng)濟(jì)狀況的依據(jù)只是審判人員提審或庭審過程中被告人的口供,很顯然,這樣的結(jié)論是缺乏充分證據(jù)證實的,據(jù)此而確定的罰金數(shù)額也是在沒有事實依據(jù)的基礎(chǔ)上形成的,表現(xiàn)出了法官在確定罰金數(shù)額時的主觀隨意性,并由此導(dǎo)致裁量結(jié)果的不平衡。另一方面,即使需要調(diào)查受刑人的支付能力,必然耗費(fèi)大量的時間、財力、物力和人力,而且往往難以查清,影響司法效率,因此,其可行性值得懷疑。

處理利用手中的職權(quán)對國家和人民的財產(chǎn)造成一定的損失外,對于違規(guī)進(jìn)行操作給國家的財產(chǎn)造成損壞的我國法律也將嚴(yán)懲。那單位犯罪的罰金我國是根據(jù)案件的輕重和犯罪人的實際財產(chǎn)來決定處罰的。


怎樣處罰單位犯罪

單位犯罪的構(gòu)成條件是什么

如何斷定是單位犯罪,單位犯罪認(rèn)定?

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