一、精神障礙故意傷害罪辯護詞的內容有哪些?
精神障礙故意傷害罪辯護詞的內容有:辯護人的基本信息、當事人及代理人的基本信息、案件的基本情況、當事人的訴訟請求、法律依據以及需要說明的相關事項。辯護詞,是被告人及其辯護人在訴訟過程中根據事實和法律所提出有利于被告人的材料和意見,部分地或全部地對控訴的內容進行申述、辯解、反駁控訴。
二、范文
審判長、審判員:
我作為涉嫌故意傷害、放火案被告人劉XX的一審辯護人,首先,對被害人張XX的死及被害人家屬的悲慘遭遇深表同情。在今天的法庭上,我依法履行我的辯護職責,在開庭前,辯護人查閱了X檢刑訴(2009)164號起訴書及卷宗的材料,并走訪了相關的當事人,又進行了必要的調查,聽取了被告人劉XX對案件的辯解和供述,現結合剛才的庭審調查,發表如下辯護意見:
一、X公安X鑒字(2008)第104號《精神病司法鑒定書》認定被告人劉XX“非精神病態下作案,有刑事責任能力”效力不足,應依法重新對其進行精神病司法鑒定,理由如下:
(一)根據《刑事訴訟法》第120條規定,對精神病的鑒定應當由省級人民政府指定的醫院進行。那么,在本案卷宗里未附有出具該鑒定書的鑒定機構具備鑒定資質的證明、鑒定人具備鑒定資質的證明,及鑒定單位系屬于“省級人民政府指定的醫院”的相關證明。
(二)依據精神疾病司法鑒定應有的要求,檢查所見應當包括軀體檢查、神經系統檢查、精神檢查、心理學檢查、必要的實驗室檢查以及特殊檢查。而該鑒定書檢查所見僅僅依據鑒定人員的詢問所得出的鑒定人員主觀判斷,及腦電、腦電地形圖進行檢查,未進行軀體檢查、心理學檢查、精神方面的檢查等,系檢查不全面、不科學、不客觀,并帶有主觀判斷色彩。
(三)、該鑒定書的“分析”中注明被告人“2008年春天被狗咬后表現的全身不固定的疼痛、出汗、妨礙社會功能表現系在不良生活事件刺激后產生的一系列神經癥樣反應,但未達到重性精神病的程度”。但未說明精神病輕與重的等級判定標準的情況下即直接得出“未達到重性精神病的程度”的結論是無依據和不科學的。
(四)、該鑒定結論“分析”第3項載明“該人作案有現實動機和目的,作案不是在精神病性癥狀支配下發生的,其存在一系列神經癥樣反應未損害其檢驗現實的能力,作案當時實質性辯控能力存在”與該鑒定書“檢查所見”中被告人陳述的“后來的事就記不清了”相矛盾。那么,僅按被告人在這次鑒定過程中所陳述的內容進行推理,也只能證明被告人在“搶下刀子砍他脖子幾下”之前是有實質性辯控能力的,而無法證實被害人的死亡與被告人的辯認能力存在因果關系。
綜合以上幾點,辯護人認為,該精神病司法鑒定書未附有相關鑒定資質證明、未說明精神病輕重的判定標準、檢查不全面、不客觀,認定被告人劉XX為“非精神病態下作案,有刑事責任能力”系依據不足。
再結合曾給被告人劉XX醫治過精神病的醫生、劉XX住所地賓縣常安鎮常安村民委員會及村民、鄰居、親屬證實劉XX在案發前的2008年4月份狗咬后精神恍惚,說哭就哭一天,車來了,也不知躲車。躺在別人車下給車點火,別人問他在作什么,他說在玩兒呢,有時不認識人,不分時令和季節,玉米苗不高就要拿鐮刀割地。經多次診治未見好轉;案發后,在看守所期間,看守所工作人員也反映劉XX入所后思想不穩定、行為約束力差,經常哭泣,經勸后可自控等一系列的劉XX的行為表現與該精神病鑒定書結論存在嚴重矛盾。
對此,辯護人在開庭前已向哈爾濱市中級人民法院遞交了對被告人劉XX進行重新鑒定的申請書,及在今天的庭審過程中被告人的家屬又再次遞交對劉XX重新進行精神病司法鑒定的《申請書》,依據《刑事訴訟法》第59條( 對鑒定結論有疑問的,人民法院可以指派或者聘請有專門知識的人或者鑒定機構,對案件中的某些專門性問題進行補充鑒定或者重新鑒定。)、第60條(人民法院在開庭審理時,對省級人民政府指定的醫院作出的鑒定結論,經質證后,認為有疑問,不能作為定案根據的,可以另行聘請省級人民政府指定的其他醫院進行補充鑒定或者重新鑒定。)之規定,敬請人民法院對被告人劉XX重新進行精神病司法鑒定。
二、X檢刑訴(2009)164號起訴書指控被告人劉XX故意傷害、放火罪,辯護人作如下闡述:
公訴機關指控被告人犯有故意傷害罪,系事實不清,證據不能支持。理由如下:
1、本案案發時間不明確。起訴書指控的案發時間是“2008年12月4日18時許”,而劉XX的第2次供述是“2008年12月5日晚6點”(主卷第9頁、第13頁)、第三次供述系“2008年12月4日晚上”且“該筆錄內容2008年12月7日前兩三天”中的“三”有后補跡象(主卷14頁)。而證人包X萍證實當天下午3點多鐘吃完飯后被告人劉XX就“沒有出去過”(主卷第36頁)。
2、關于“棒子”問題。起訴書指控“劉XX持院內的木棒將張家廚房玻璃捅碎后進入室內”及“用木棒擊打(張XX)頭部數下,當場將張XX殺死”,“被張XX發現后二人發生廝打”系只有被告人的陳述,無其他證據相佐證,依據“不輕信口供原則”,不應作為認定案件事實的依據。
辯護人特別要說明的是,劉XX所供述的作為重要兇器的“棒子”并未出現在卷宗材料中,而且在劉XX關于“棒子”所處位置的供述中前后矛盾,在第2次供述中稱“棒子扔后院了”(P10),在第3次筆錄中又出現了“棒子是捅玻璃時棒子進屋的”(P15)相互矛盾。
3、關于劉XX臉上的傷的形成原因。證人包X萍、陳X慶證實劉XX手上的傷是抱玉米桿扎的。(P34、41);證人包X萍證實當天下午3點多(即在案發前)吃飯的時候劉XX臉上的就有傷。(P36)。
4、關于賓公(技)勘(2008)27號現場勘驗檢查筆錄存在的本案重大遺漏的問題。
該筆錄記載在廚房“洗衣機向東30厘米,距北墻130厘米的地面上,利用強光顯現一枚休閑鞋足跡”(P49),而卷宗材料中未體現出該足跡的來源,不排除在案發時有案外人到過案發現場及本案系他人所為的合理懷疑。
該筆錄記載“住房室外:房門向南90厘米磚地面上,見有一雙綠色棉膠鞋。”而卷宗材料中亦未體現出該膠鞋的來源,也同樣不能排除本案系他人所為。
三、公訴機關指控被告人犯有放火罪,定性錯誤,證據不能支持。理由如下:
放火罪,是指故意放火焚燒公私財物,危害公共安全的行為。
該罪侵犯的客體是公共安全。即不特定多數人的生命、健康或重大公私財產的安全。也就是說,放火行為一經實施,就可能造成不特定多數人的傷亡或者使不特定的公私財產遭受難以預料的重大損失。這種犯罪后果的嚴重性和廣泛性往往是難以預料的,甚至是行為人自己也難以控制的。因此,可以說,并非所有的放火行為都構成放火罪,關鍵是要看放火行為是否足以危害公共安全。如果行為人實施放火行為,而將火勢有效地控制在較小的范圍內,沒有危害也不足以危害不特定多數人的生命、健康和重大公私財產的安全,就不構成放火罪。
具體到本案,案件發生侵犯的客體不是共同安全,案件發生在被害人家的西屋,地點特定,不是公共場所,針對的對像僅為被害人的尸體,對像特定,最后又將火主動熄滅,能有效地將火勢控制在較小的范圍內,沒有危害也不足以危害不特定多數人的生命、健康和重大公私財產的安全,未對公共安全產生嚴重的損害后果。因此,不符合放火罪所侵害的犯罪客體,如果劉XX其他犯罪構成具備的話,那么劉XX也不構成放火罪。
以上辯護意見請審判長及合議庭合議時參考。
辯護人:XX律師事務所 劉XX
精神障礙故意傷害罪辯護詞應當圍繞當事人的精神障礙的特殊情況,在做出故意傷害的行為后,并不能說明本人具有犯罪的主觀情況來進行辯護,需要從法律的適用上找到利于本方當事人的判罰的相關法律條款,并向司法機關進行解釋和說明,以期望審判機關做出利于本方當事人的司法判決。
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