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如何區(qū)分綁架罪與非法拘禁罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-08 · 694人看過

一、理論上的界限

綁架罪是指以勒索財(cái)物或其他不法利益為目的,使用暴力、脅迫或其他方法挾持或?qū)嵙刂扑耍约耙岳账髫?cái)物為目的偷盜嬰幼兒的行為。所謂非法拘禁罪,是指非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的行為。

綁架罪與非法拘禁罪實(shí)際上存在特殊與一般的關(guān)系,兩者都是侵犯他人人身自由權(quán)利的犯罪,而且綁架罪在客觀上也必然表現(xiàn)為非法剝奪他人人身自由的行為,剝奪的方法與非法拘禁罪的方法沒有質(zhì)的區(qū)別,都可以是暴力、脅迫或其他方法,甚至可以說非法拘禁罪也可以由“綁架”方法構(gòu)成;兩罪中將被害人綁架、劫持的空間特點(diǎn)也一樣,既可以是就地不動(dòng),也可以是將被害人擄離原所在地。

兩罪在客觀上的相似性并不能抹殺它們之間的區(qū)別,從犯罪的成立要件上看:(1)主體方面,兩罪都是一般主體,具備刑事責(zé)任能力的人均可成為兩罪的主體,但實(shí)踐中非法拘禁罪的主體則更多地表現(xiàn)為國家工作人員特別是司法人員濫用職權(quán)非法拘禁他人。對于非法拘禁罪,已滿14周歲不滿16周歲的人不負(fù)刑事責(zé)任,但是若使用暴力致人傷殘、死亡的,犯罪性質(zhì)則由非法拘禁罪轉(zhuǎn)化為故意傷害(重傷)罪、故意殺人罪,根據(jù)刑法的規(guī)定,是要負(fù)刑事責(zé)任的;(2)主觀方面,兩罪雖都表現(xiàn)為故意,但犯意的內(nèi)容不同,綁架罪的主觀目的是勒索財(cái)物或滿足其他不法要求,剝奪人身自由只是實(shí)現(xiàn)其犯罪目的的一種手段,一個(gè)重要環(huán)節(jié)而已。非法拘禁罪的主觀目的在于剝奪他人人身自由,當(dāng)然其動(dòng)機(jī)可以多種多樣,如泄憤報(bào)復(fù)、逼取口供,有的動(dòng)機(jī)甚至是好的,如將犯罪嫌疑拘禁起來,但動(dòng)機(jī)如何并不影響非法拘禁罪的成立;(3)客觀方面,綁架罪的犯罪構(gòu)成不僅要求有非法剝奪他人人身自由的行為,而且要求有向第三人勒索財(cái)物或提出不法要求的實(shí)行行為,而非法拘禁罪僅要求行為人具有剝奪他人人身自由的行為;(4)客體方面,兩罪雖都侵犯了他人人身權(quán)利,但綁架罪同時(shí)侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利或其他合法權(quán)利。

二、司法認(rèn)定上的界限

在司法實(shí)踐中,涉及綁架罪與非法拘禁罪界限區(qū)分問題的主要是以勒索財(cái)物為目的的綁架罪(簡稱勒索型綁架罪)與為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的非法拘禁罪(簡稱索債型拘禁罪),二者很容易混淆,往往不易把握,出現(xiàn)過一種行為多種定性的現(xiàn)象,有損法律的嚴(yán)肅性和司法的統(tǒng)一性,難以體現(xiàn)法律面前人人平等的公平原則。例如,楊某向林某借款3000元,林某多次向楊某催還未果,林某便趁在楊某家做客之機(jī)將楊某的女兒楊某某(3歲)哄騙到另一城市,林某即打電話給楊某,要求給3000元贖金來返還債務(wù),楊某按照林某提供的地址給林某電匯了3000元。林某收到款后,又多次打電話勒索楊某,聲稱再要2000元才交孩子,否則要把小孩賣掉。對于這個(gè)案件的處理有兩種觀點(diǎn),一種意見認(rèn)為,楊某確實(shí)欠林某3000元未歸還,林某為了討還債款才實(shí)施了綁架債務(wù)人楊某的女兒的行為,林某構(gòu)成非法拘禁罪。另一種意見則認(rèn)為,林某實(shí)施的是以勒索財(cái)物為目的的偷盜嬰幼兒行為,按照刑法第二百三十九條的規(guī)定,應(yīng)定綁架罪。

刑法第二百三十八條的規(guī)定:為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的,以非法拘禁罪定罪處罰。2000年6月30日最高人民法院《關(guān)于對為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)非法拘禁他人行為如何定罪問題的解釋》明確指出:“行為人索要高利貸、賭博等法律不予保護(hù)的債務(wù),非法扣押、拘禁他人的,依照刑法第二百三十八條(即非法拘禁罪)的規(guī)定定罪處罰。”出現(xiàn)這樣的法律規(guī)定和司法解釋的意圖顯然是要將這種“事出有因”或者立法者認(rèn)為“還不夠嚴(yán)重的犯罪”從最嚴(yán)重的綁架罪中摘除出去,使其列入較輕一等的犯罪中去。但是這樣的規(guī)定不論是在理論上還是在司法實(shí)踐中帶來了諸多的困惑:

1若按照現(xiàn)行法律的規(guī)定,是否存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系(包括合法債務(wù)和非法債務(wù))是區(qū)分犯罪行為屬于非法拘禁罪還是綁架罪的一條標(biāo)準(zhǔn),則在定性時(shí)首先必須弄清的是債務(wù)是否存在,但在證據(jù)確鑿的情況下,合法債權(quán)人完全可以通過正常的訴訟途徑來主張其債權(quán),而用不著以身試法、采取犯罪的手段來實(shí)現(xiàn)其債權(quán);其次,在民事訴訟中按照“誰主張誰舉證”的原則,合法債權(quán)人在無法提供證據(jù)證明其債權(quán)及確切數(shù)額的情況下,仍然要承擔(dān)敗訴的結(jié)果。若合法債權(quán)人不能證明合法債權(quán)的存在,則會(huì)面臨承擔(dān)綁架罪的刑事責(zé)任,至少十年有期徒刑,這顯然是不合理的;再次,高利貸、賭債等法律不予保護(hù)的債務(wù)的產(chǎn)生往往是秘密進(jìn)行的,要證明該債務(wù)的存在和認(rèn)定其數(shù)額將更加困難。從以上的分析不難看出,按照以“債務(wù)”為標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分兩罪的規(guī)定必然帶來一個(gè)后果:刑事法官們在審理這類刑事案件時(shí),首當(dāng)其沖的是要對民事糾紛進(jìn)行審理,由于民事“舉證不能”而導(dǎo)致刑事案件在定罪量刑上出現(xiàn)(至少十年和至多三年)的極大差異,這不僅可笑,簡直近乎荒唐。

2主觀方面是否存在“索債”的目的是區(qū)分綁架罪還是非法拘禁罪的另一標(biāo)準(zhǔn)。法官們需要在認(rèn)定是否存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的基礎(chǔ)上再考慮行為人主觀上是否確為追索債務(wù)。假設(shè)犯罪分子為了達(dá)到“索債”之外的非法目的在扣押、拘禁他人之后,由于主觀或客觀方面的原因尚未提出非法目的時(shí)被抓獲,我們又怎樣來認(rèn)定其主觀目的呢?

3超額“索債”的具體認(rèn)定。國內(nèi)學(xué)者對此討論得也比較多,有不同的觀點(diǎn):①有學(xué)者認(rèn)為,以索債為借口的超額“索債”行為如何定性要視索取財(cái)物的多少和超額多少等具體情況而定;②都應(yīng)定非法拘禁罪,超出的部分應(yīng)作為從重處罰的情節(jié);③是一個(gè)行為同時(shí)觸犯了兩個(gè)罪名,是想象競和犯,應(yīng)按法定刑重的處罰,即應(yīng)定綁架罪;④索取債務(wù)部分應(yīng)按非法拘禁罪定,索取債務(wù)以外數(shù)額較大的應(yīng)以綁架罪定(當(dāng)然對于數(shù)額較大怎么認(rèn)定又有不同的觀點(diǎn)),即既定綁架罪又定非法拘禁罪,數(shù)罪并罰。在這一點(diǎn)上又給司法實(shí)踐帶來了巨大的混亂。

我認(rèn)為其實(shí)從行為上來看,為索取債務(wù)而扣押、拘禁他人的行為在本質(zhì)上是一種綁架行為。理由有三點(diǎn):①不論行為人索取的是根本不存在的債務(wù)、明顯超過債務(wù)范圍的財(cái)物還是合法債務(wù),其在主觀上都屬于以非法占有為目的,都具有勒索的性質(zhì)。因?yàn)樾袨槿送耆梢酝ㄟ^合法的途徑來實(shí)現(xiàn)其債權(quán),不必舍棄合法途徑而采取犯罪的手段來主張;②將他人扣押或拘禁起來借以向其家屬或第三人提出所謂的“債務(wù)”,應(yīng)當(dāng)說,這在犯罪成立上完全符合綁架罪的成立要件,索取債務(wù)只是犯罪的動(dòng)機(jī),而非法取得財(cái)物才是犯罪目的;③這是世界各國刑法的立法趨勢,例如《德國刑法典》第二百三十九條就規(guī)定:“行為人拐走某人或者逮住某人,目的在于利用被害人對其健康的擔(dān)心或者第三者對被害人的健康的擔(dān)心進(jìn)行索取財(cái)物的,處不低于五年的自由刑,在較輕的嚴(yán)重情形(如索取債務(wù)等)中處不低于一年的自由刑。”。

鑒于以上的分析可以看出,目前法律的規(guī)定存在明顯的缺陷。法律規(guī)定了400多個(gè)罪名,從各罪所配置的刑罰來看,綁架罪的起刑點(diǎn)明顯偏高,因此本人有如下的建議:

⑴刪除刑法第二百三十八條第三款的規(guī)定(即“為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的,依照前兩款的規(guī)定處罰”)。⑵將刑法第二百三十九條關(guān)于綁架罪的起點(diǎn)刑降低一個(gè)刑度,為三年以上十年以下有期徒刑,情節(jié)較重的,處十年以上有期徒刑或無期徒刑,同時(shí)增加“情節(jié)較輕時(shí)處三年以下有期徒刑、拘役管制或剝奪政治權(quán)利”的規(guī)定,以此來容納諸如為索債而實(shí)施綁架等“事出有因”的情況。

這樣的做法既能有效地解決司法實(shí)踐中那些避重就輕的現(xiàn)象,同時(shí)又能擺脫理論上的尷尬境地。

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