原告胡某認為被告T藥業有限公司的行為侵犯了自己的姓名權。被告辯稱:自己的行為不構成侵權,研究項目名稱本身就包含胡某的姓名;1985年Z研究院的“胡某系列接骨中藥(三種)加速骨折愈合的研究技術資料”表明,“胡某”的姓名是該藥品的組成部分,與3種藥品是分不開的;S制藥廠有權生產這3種藥品?藥品的包裝盒上印有“骨科名醫胡某系列接骨中藥”等字樣說明這時S制藥廠已經獲得授權在藥品的包裝盒上印制上述字樣S制藥廠在出租時沒有就胡某姓名權問題向G公司做過交待。
在訴訟期間內,原告胡某因病去世,作為法定繼承人的胡某之妻趙某作為當事人參加訴訟。法院對訴訟主體作了變更并認為,被告在未征得胡某同意的情況下,將胡某姓名印制在其生產的藥品包裝盒上,且以營利為目的公開出售,是一種商業廣告行為,構成了對胡某姓名權的侵犯,應立即停止侵害并向趙某賠償相應的損失。u0010
點評?本案是一起未經他人允許而使用他人姓名行為的案件?涉及以下幾個問題:
一、過失行為是否構成對姓名權的侵害
被告的行為客觀上已存在未經本人允許而使用他人姓名的行為,已具備侵害姓名權的客觀要件,但是否構成侵權,值得探討。
侵害姓名權行為是否把主觀要件作為構成要件之一,理論界有兩種不同觀點:一種觀點認為,只需客觀行為違法,不以主觀過錯為要件,不問加害人的故意或過失;另一種觀點認為,以主觀過錯為要件,該種觀點又分為兩派主張,一派認為限于故意或過失才能請求損害賠償,另一派認為以主觀故意為要件。
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