當前刑事自訴制度面臨的問題及現狀
根據新刑訴法第170條的規定,自訴案件包括以下三類:一是告訴才處理的案件;二是被害人有證據證明的輕微刑事案件;三是被害人有證據證明對被告人侵犯自己人身、財產權利的行為應當依法追究刑事責任,而公安機關或人民檢察院不予追究被告人刑事責任的案件,以及被害人根據刑訴法第145條的規定,向人民法院直接起訴的其他案件。
刑訴法對刑事自訴制度僅作了較原則的規定,導致司法實踐中難以操作,且在運行機制上弊端逐漸顯露出來。主要表現在以下六個方面:
(一)自訴人舉證難。根據刑訴法的規定,公訴案件的舉證責任由檢察機關承擔,自訴案件的舉證責任由自訴人承擔。在起訴或者庭審中,自訴人有義務提供證據或者出示證據,若自訴人提不出足夠的證據,就要承擔起訴被駁回或敗訴的風險。但在司法實踐中,自訴人在收集證據、提供證據、履行舉證責任方面卻存在著嚴重的不利因素。1、自訴人沒有偵查權。被害人的人身、財產權利被不法侵害后,有很多證據需要刑事偵查手段才能獲取,而我國法律沒有賦予公民個人享有刑事偵查權,因此,有很多證明被告人犯罪的證據,自訴人是難以獲取,更談不上履行舉證義務。2、自訴人沒有查閱權。法律沒有規定被害人在提起自訴前,享有到公安機關、檢察院查閱案卷材料的權利。被害人在起訴前,因無法了解到公安機關、檢察院收集、掌握了多少對自己有利的證據材料,以致無法預料自己提起自訴后的勝敗風險是多少。3、被害人向證人取證難。被害人的權利被侵犯后,往往先向公安機關報案或控告,公安機關將此類案件作一般民事糾紛,如果是傷害案件,就通知被害人先治療,待治愈后處理,當時對現場沒有勘查,對證人以及被告人沒有詢問。如果被害人被確定為輕傷,公安機關既不詢問被害人有否證據證明被告人的犯罪事實,又不征求被害人是否需要偵查,即告知被害人到法院起訴。這時,被害人才開始自行收集證據,一方面在時間上被害人已經錯過了收集證據的最佳時期;另一方面在有些案件中,被害人可能與某些證人之間存在著利害沖突,或者證人與被告人之間存在利害關系,證人處于自訴利益或害怕被告人報復等原因,而不愿為被害人作證,況且被害人又不具有公安、檢察機關運用偵查手段來獲取證據的權利。4、被害人申請鑒定難。被害人屬于弱勢群體,且大部分屬經濟生活困難,尋求服務、收費性的司法鑒定機構鑒定難。
(二)自訴人起訴難。根據刑訴法第83條規定,公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應當按照管轄范圍,立案偵查。該法第88條規定,對于自訴案件,被害人有權向人民法院直接起訴。在實踐中,由于案件當事人不熟悉法律規定,發生刑事案件時,僅僅知道向公安機關報案,沒有要求公安機關立案偵查,而公安機關則依照刑訴法第88條的規定,對屬自訴案件的,要求當事人向法院起訴,不予立案偵查,或者在立案后,一旦發現是自訴案件,即要求當事人向法院起訴。而法院則依據刑訴法第89條的規定,要求公安機關偵查。如輕傷案件(這類案件占法院受理自訴案件的90%以上),但圍繞著是否需要偵查這一焦點問題,往往形成分歧。一般來說,來法院自訴的案件,自訴人大都能提供否被告人人數,傷害發生的時間、地點等證據,而對傷害的具體過程、致傷兇器、人證、物證和被告人犯罪后的居所地(下落不明)等證據難以提供,有的甚至連傷情鑒定結論,原、被告提供的都不一。根據刑法犯罪構成理論,危害行為是一切犯罪構成的要件,危害結果是絕大多數犯罪構成的必要要件,犯罪時間、地點、方法僅僅是某些犯罪構成的必要要件。傷害案件是一種“行為”和“結果”之間有著必然因果關系的犯罪,其傷害“行為”和“結果”證據的提供,是被告人能否構成犯罪的必要要件。因此,法院認為,在這類傷害案件中,如果自訴人提供不了指控被告人構成犯罪的主要證據,或起訴時被告人的居所地,應屬于需要偵查的輕傷的刑事案件,應由公安機關偵查終結后,移送檢察院提起公訴。但公安機關認為,這類案件大多是由民事糾紛引起的,因而,一旦被害人控告到公安機關,他們往往不立案偵查,只做一些調處工作,調處不成,便以不需要偵查為由,告知當事人向法院起訴,一推了之。造成被害人往來于公安機關、法院之間告狀。這樣一來,既延誤辦案時機,又帶來不良的社會影響。
刑事自訴,根據《刑事訴訟法》112條規定,是指被害人、被害人的法定代理人、近親屬為了追究被告人的刑事責任而直接向人民法院提起的訴訟。自訴案件,是“公訴案件”的對稱。在我國,各級法院審理案件以起訴作為審判前提條件。如果沒有當事人向法院起訴,就沒有法院的審理。法院審理刑事案件,分公訴和自訴兩種。公訴案件,由人民檢察院代表國家向人民法院提起訴訟;自訴案件,由被害人自己或其法定代理人、近親屬向人民法院直接提起訴訟。
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