具體理由如下:
第一,被判處管制刑的罪犯并不當然地被剝奪政治權(quán)利。刑法第三十九條的規(guī)定與刑法第五十五條和其他法律的有關規(guī)定不一致。全國人大常委會1983年3月15日通過的《關于縣級以下人民代表大會直接選舉的若干規(guī)定》第五條第十二項規(guī)定:被判處有期徒刑、拘役、管制而沒有附加剝奪政治權(quán)利的,準予行使選舉權(quán)利,他們可以在流動票箱投票,或者委托有選舉權(quán)的親屬或者其他選民代為投票。由此可見,被判處管制的罪犯并不當然地被剝奪政治權(quán)利,而刑法第三十九條的規(guī)定卻無形之中給管制犯烙上了必然不能正常行使政治權(quán)利的印記。同時,刑法第五十五條規(guī)定:判處管制附加剝奪政治權(quán)利的,剝奪政治權(quán)利的期限與管制的期限相等,同時執(zhí)行。因此,我國刑法立法的本意應是:管制犯是否被剝奪政治權(quán)利,審判機關在判決時就已經(jīng)確定,刑法第三十九條的規(guī)定與第五十五條相抵觸。如果審判機關未附加剝奪政治權(quán)利,罪犯在管制期間不需執(zhí)行機關批準就可以享有言論、出版、集會、結(jié)社、游行示威的權(quán)利。如果審判機關附加判處剝奪政治權(quán)利,則罪犯自然就不能夠享有政治權(quán)利,那么執(zhí)行機關應遵照判決執(zhí)行,不能以批準形式使罪犯有言論、出版、集會、結(jié)社、游行示威的權(quán)利。
第二,刑法第三十九條的規(guī)定與憲法的基本精神不符。我國憲法規(guī)定公民有參政議政和參加國家政治生活的民主權(quán)利,以及對國家重大問題享有表達個人見解和意愿,而不受政府非法限制的自由,公民的政治權(quán)利是公民的一項基本權(quán)利,非經(jīng)法定程序,任何組織和個人不得隨意限制與剝奪。公安機關在案件偵查階段,對犯罪嫌疑人采取取保候?qū)?/a>或監(jiān)視居住等強制措施時,適當?shù)叵拗品缸锵右扇说恼螜?quán)利,是為了案件偵破工作的需要,是手段而不是目的。但在管制刑刑罰的執(zhí)行階段中,現(xiàn)行刑法規(guī)定管制犯行使言論、出版、集會、結(jié)社、游行示威自由的權(quán)利必須經(jīng)行使行政管理職能的執(zhí)行機關(即公安機關)批準,事實上是由公安機關來決定管制犯是否享有上述政治權(quán)利,是一種變相的剝奪,這顯然與憲法的基本精神不符。筆者認為,應由審判機關即人民法院來行使這項權(quán)利。審判機關對罪犯作出判決管制刑主刑的同時,由其來作出是否附加判處剝奪政治權(quán)利,既與懲罰犯罪的實踐需要相適應,也與立法初衷相符,是順理成章的事情。
第三,該規(guī)定混淆了審判機關和執(zhí)行機關的權(quán)限,具有很大的隨意性。刑法第三十九條的規(guī)定,造成司法實踐中,審判機關和執(zhí)行機關均可對管制犯的政治權(quán)利的行使作出決定,形成權(quán)利主體的多元化,破壞了法制的統(tǒng)一和完整,影響了法律的嚴肅性,不僅與法學理論相矛盾,而且導致在適用法律時混亂局面的出現(xiàn)。并且由執(zhí)行機關來批準有很大的隨意性,因標準不統(tǒng)一,且沒有嚴格的法律規(guī)定的程序,在同樣的情況下,有的罪犯的申請被批準,有的罪犯的申請卻沒有被批準,影響了刑罰執(zhí)行的公正性,不利于平等的保護當事人的合法權(quán)益。這種情況實質(zhì)上對于管制刑的適用有極大的危害性。程序是為實體而存在,是實體公正的保障,司法公正這個法律產(chǎn)品非經(jīng)訴訟程序的各個環(huán)節(jié)的運作,就不具備法律意義上的公正。人們普遍接受這樣一個認識:對具體事件經(jīng)過法定程序處理之后的結(jié)果,才是公正的。所以,剝奪政治權(quán)利的決定由審判機關在判決時作出,符合刑事訴訟法的訴訟理論,能夠確保準確有效的執(zhí)行法律,實現(xiàn)司法公正。
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